OHIM podle rozhodnutí Soudu první instance opakovaně pochybil, když zamítl námitky české firmy proti přihláškám k zápisu společnosti Anheuser-Busch. Ten o registraci OHIM zažádal mezi lety 1996 a 2000.
Budvar proti tomu protestoval a argumentoval tím, že toto označení je již určitým způsobem chráněno ve Francii či Rakousku. OHIM ale tyto námitky zamítl s tím, že to nemůže být považováno za označení původu.
Český podnik podle úřadu také třeba neprokázal skutečné užívání označení původu "Bud" v oblasti obchodu. OHIM tvrdil, spotřebitelé v Evropě nemohou výraz "Bud" vnímat jako zkratku názvu českého města České Budějovice v jeho německé verzi (Budweis). Soud dnes ale tuto argumentaci odmítl.
Český pivovar v Budějovicích, které němečtí přistěhovalci pojmenovali Budweiser, byl založen v roce 1895. Americký Anheuser-Busch ale zavedl svoji vlastní americkou značku Budweiser v roce 1876. Oba pivovary bojují o značku Budweiser a její různé obměny již více než sto let. Většina sporů ale spadá do nedávných let, kdy Budvar zvýšil export. Práva na značku Budweiser a Bud má Budvar podle listu Wall Street Journal ve 28 evropských a 37 dalších zemích, zatímco Anheuser prodává své pivo pod značkou Budweiser v 16 zemích a pod značkou Bud v 15.
Soud první instance řeší všechna podání od lidí i firem proti rozhodnutím institucí EU. Proti rozhodnutí soudu se lze do dvou měsíců od jeho doručení odvolat k Evropskému soudnímu dvoru.